Наследственная масса: понятие, состав

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Наследственная масса: понятие, состав». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.


К недвижимости относится земля и другие, прочно связанные с ней, объекты: дома, квартиры, здания. Кроме того, закон относит к недвижимым вещам морские и воздушные суда. Все остальное: автомобили, предметы обстановки, ювелирные изделия, ценные бумаги подпадают под определение «движимое имущество».

Общая собственность наследников: актуальные проблемы теории и практики

О.Е. БЛИНКОВ, Е.А. БУТОВА

Блинков Олег Евгеньевич, главный редактор журнала «Наследственное право», доктор юридических наук, профессор.

Бутова Екатерина Анатольевна, преподаватель кафедры гражданского права Юго-Западного государственного университета.

В статье актуализируются проблемы теории и практики в области возникновения и прекращения общей собственности наследников. Особое внимание авторы уделяют проблемам выделения доли в общем имуществе супругов пережившему супругу и порядку определения долей наследников в праве общей долевой собственности на наследство.

При наследовании по закону, если наследственное имущество переходит к двум или нескольким наследникам, и при наследовании по завещанию, если оно завещано двум или нескольким наследникам без указания наследуемого каждым из них конкретного имущества, наследственное имущество поступает со дня открытия наследства в общую долевую собственность наследников ( абз. 1 ст. 1164 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ)). Если в завещании не указаны доли наследников и не указано, какие вещи или права кому предназначаются, то имущество считается завещанным наследникам в равных долях. Наследники становятся сособственниками, сокредиторами и содолжниками соответственно тем правам и обязанностям, которые перешли к ним в порядке наследственного правопреемства .

Подробно см.: Брючко Т.А. Общая долевая собственность наследников // Нотариус. 2007. N 3. С. 14 — 17.

Однако, получив имущество в общую долевую собственность, зачастую наследники не могут в полной мере реализовать свои частные личные интересы (еще Ульпиан называл общую собственность матерью раздоров), поэтому законодатель предусмотрел возможность заключения ими соглашения о разделе наследственного имущества. При этом при разделе наследственного имущества необходимо учитывать, что к общей собственности наследников применяются положения главы 16 ГК РФ об общей долевой собственности с учетом правил ст. 1165 — 1170 ГК РФ о преимущественных правах отдельных категорий наследников.

Особенности осуществления права общей долевой собственности наследников заключаются в следующем.

Во-первых, соглашение о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество, в том числе соглашение о выделении из наследства доли одного или нескольких наследников, может быть заключено наследниками после выдачи им свидетельства о праве на наследство ( п. 2 ст. 1165 ГК РФ). Таким образом, запрещается заключение соглашения о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество, до получения соответствующими наследниками свидетельства о праве на наследство. Следовательно наследники вправе заключить соглашение о разделе общей собственности на недвижимое имущество как до государственной регистрации их прав на него, так и после. В первом случае для государственной регистрации необходимо предоставить свидетельство о праве наследования и соглашение о разделе наследства, во втором — только соглашение о разделе наследства. Раздел же движимого наследственного имущества возможен до получения свидетельства о праве на наследство.

Во-вторых, при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника ( ст. 1166 ГК РФ). В данном случае законодательство обеспечивает охрану интересов неродившегося наследника. Соглашение о разделе наследства, заключенное до рождения наследника, является оспоримым в соответствии со ст. 168 ГК РФ.

В-третьих, при наличии среди наследников несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособных граждан раздел наследства осуществляется с соблюдением правил ст. 37 ГК РФ (в целях охраны законных интересов указанных наследников о составлении соглашения о разделе наследства и о рассмотрении в суде дела о разделе наследства должен быть уведомлен орган опеки и попечительства).

В-четвертых, раздел наследства должен производиться с учетом преимущественного права на неделимую вещь ( ст. 1168 ГК РФ) и преимущественного права на предметы обычной домашней обстановки и обихода ( ст. 1169 ГК РФ).

Преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли входящих в состав наследства неделимой вещи, в том числе жилого помещения, раздел которого в натуре невозможен, имеют:

1) наследники, обладавшие совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь, в том числе на жилое помещение, не подлежащее разделу в натуре, которые могут воспользоваться этим правом преимущественно перед всеми другими наследниками, не являвшимися при жизни наследодателя участниками общей собственности на неделимую вещь, включая наследников, постоянно пользовавшихся ею, и наследников, проживавших в жилом помещении, не подлежащем разделу в натуре;

2) наследники, не являвшиеся при жизни наследодателя участниками общей собственности на неделимую вещь, однако постоянно пользовавшиеся ею ко дню открытия наследства (помимо случаев неправомерного пользования чужой вещью, осуществлявшегося без ведома собственника или вопреки его воле), которые могут воспользоваться этим правом преимущественно перед другими наследниками лишь при отсутствии наследников, обладавших совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь, а при наследовании жилого помещения, не подлежащего разделу в натуре, также при отсутствии наследников, проживавших в нем ко дню открытия наследства и не имеющих иного жилого помещения;

3) наследники, проживавшие ко дню открытия наследства в переходящем по наследству жилом помещении, не подлежащем разделу в натуре, и не имеющие иного жилого помещения, принадлежащего на праве собственности или предоставленного по договору социального найма, которые могут воспользоваться этим правом преимущественно перед другими наследниками лишь при отсутствии наследников, обладавших совместно с наследодателем правом общей собственности на наследуемое жилое помещение.

Указанные лица обладают преимущественным правом, но не обязанностью, следовательно могут отказаться от осуществления преимущественного права при разделе наследства на получение в счет своей наследственной доли входящих в состав наследства неделимой вещи, жилого помещения, раздел которого в натуре невозможен. В этом случае раздел наследства производится по общим правилам. По общим правилам раздел также производится, если заявление о разделе было изъявлено по прошествии трех лет со дня открытия наследства.

В случае если имущество, о преимущественном праве на которое заявит наследник, несоразмерно с его долей в наследстве, остальные наследники получают другое имущество из состава наследства или им предоставляется иная компенсация, в том числе выплата соответствующей денежной суммы. При этом следует иметь в виду, если соглашением между всеми наследниками не установлено иное, осуществление кем-либо из них преимущественного права возможно только после предоставления соответствующей компенсации другим наследникам. Также следует учитывать, что при осуществлении преимущественного права на неделимую вещь, включая жилое помещение, указанная компенсация предоставляется путем передачи другого имущества или выплаты соответствующей денежной суммы с согласия наследника, имеющего право на ее получение ( п. 4 ст. 252 ГК РФ), тогда как при осуществлении преимущественного права на предметы обычной домашней обстановки и обихода выплата денежной компенсации не требует согласия такого наследника.

Таким образом, со дня открытия наследства возникает общая долевая собственность на наследственное имущество, прекращаемая заключением наследниками соглашения о разделе наследства ( ст. 1164 ГК РФ). Кроме того, в соответствии со ст. 1165 ГК РФ также возможен выдел своей доли одним из участников права общей долевой собственности. Правовые последствия раздела наследства и выдела наследственной доли различны: результатом раздела наследства является прекращение общей долевой собственности, а при выделе доли правоотношения общей долевой собственности прекращаются только для выделившегося наследника.

Раздел движимых вещей между наследниками

В отличие от недвижимости, законом допускается раздел движимого имущества между наследниками на основании письменного соглашения до получения свидетельства о праве на наследство. Его не требуется заверять у нотариуса. Однако если речь идет о дорогостоящих предметах, лучше произвести раздел официально с включением движимых вещей в состав наследства. Это избавит родственников от возможных претензий, споров и судебных разбирательств.

В некоторых случаях не имеет смысла делить движимое имущество по стоимости (коллекция), а иногда это невозможно, так как предмет является неделимым (автомобиль). В этом случае наследники составляют соглашение о разделе наследства, договариваясь по собственному усмотрению с выплатой денежной компенсации взамен доли вещи или предмета. Отдельные категории наследников имеют преимущественные права при распределении вещей в счет своей наследственной доли:

  • проживающие с наследодателем в одной квартире — на вещи домашней обстановки и обихода;
  • обладающие правом совместной совместности на неделимую вещь (например, орудия труда);
  • постоянно пользующиеся предметом при жизни наследодателя (вождение автомобиля по доверенности).
Читайте также:  Раздел наследственного имущества

Кроме того, при наследовании переживший супруг может заявить свои права на половину имущества, совместно нажитого в браке. В него включается абсолютно все, за исключением личных вещей наследодателя, полученных в дар, по наследству и приобретенных до брака.

При включении движимых предметов в состав наследства и получение свидетельства о праве на них, они подлежат разделу в соответствии с полагающейся по закону долей каждого наследника. Нотариус рассчитает ее, исходя из общей суммы оценки наследственного имущества.

Как формируется наследственная масса?

Наследственное дело инициируется по заявлениям правопреемников. В тексте указывается собственность, на которую претендует заявитель. В общую массу автоматически вносятся личные вещи покойного. При необходимости материальные блага увеличиваются на список предметов, находившихся в собственности при жизни. Для этого предоставляются документы, подтверждающие данный факт. Допускается признание прав собственника по суду.

В иске указывается перечень ценностей, подлежащих внесению в наследственный реестр. Увеличение массы приводит к продлению срока, отведенного для проведения мероприятий в отношении наследства, среди которых:

  1. Установление истинного владельца.
  2. Определение долговых обязательств.
  3. Розыск обязательных наследников.
  4. Включение в массу других ценностей.
  5. Выдача наследственного свидетельства.

Нотариально или в судебном порядке заявленные объекты добавляются в общую массу. Изменение величины наследства приводит к пропорциональным изменениям долей.

Споры возникают, когда люди пытаются ввести в состав массы страховку. Здесь имеется противоречие. С одной стороны, это деньги наследодателя, что позволяет их распределять в процессе наследственного дела. С другой – масса формируется из материальных ценностей, принадлежащих завещателю при жизни. А страховые выплаты производятся тогда, когда он умер. На этот вопрос ответит юрист после изучения наследственной документации и условий, указанных в полисе.

Кто еще может попасть в первую очередь наследников

Правом получить собственность умершего гражданина обладают все его дочери и сыновья. По словам руководителя юридической практики компании «Интерцессия» Григория Скрипилева, в число наследников первой очереди по закону включаются все дети умершего, а не только те, кто появился в браке.

Вот, кто входит в их число:

  • удочеренные или усыновленные дети. Они приравниваются к собственным дочерям или сыновьям и обладают теми же правами, что другие претенденты, относящиеся к первой очереди;
  • дети умершего, родившиеся вне брака. Для получения прав наследования достаточно записи в свидетельстве о рождении;
  • дети, прошедшие через процедуру признания отцовства. Если этот факт признан судебным решением, то такие граждане получат права, которые имеют остальные претенденты, относящиеся к первой очереди;
  • не родившиеся на момент смерти наследодателя дети. Они должны появиться на свет не позднее десяти месяцев после открытия наследства.

Комментарий к статье.

В комментируемой статье наиболее полным образом раскрывается понятие наследства (наследственной массы), включающего вещи, иное имущество, имущественные права и обязанности. Все вместе это именуется обобщающим термином «наследство» или «наследственное имущество». Одновременно выделяются права и обязанности, которые не входят в состав наследства.
В соответствии с п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании» в состав наследства входит принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, в частности:

  • вещи, включая деньги и ценные бумаги (ст. 128 ГК РФ);
  • имущественные права (в том числе права, вытекающие из договоров, заключенных наследодателем, если иное не предусмотрено законом или договором; исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации; права на получение присужденных наследодателю, но не полученных им денежных сумм);
  • имущественные обязанности, в том числе долги в пределах стоимости перешедшего к наследникам наследственного имущества (п. 1 ст. 1175 ГК РФ).

Вещами в гражданском праве признаются материальные, физические осязаемые объекты, имеющие экономическую форму товара. Ими являются как предметы материальной и духовной культуры, то есть продукты человеческого труда, так и предметы, созданные самой природой и используемые людьми в своей жизнедеятельности, — земля, полезные ископаемые, растения и т.д. Важнейший признак вещей, благодаря которому они и становятся объектами гражданских прав, заключается в их возможности удовлетворять те или иные потребности людей. Предметы, не обладающие полезными качествами либо полезные свойства которых еще не открыты людьми, а также предметы, не доступные людям на данном этапе развития человеческой цивилизации (например, космические тела), объектами гражданско-правовых, в том числе наследственных, отношений не выступают. Иными словами, статус вещей приобретают лишь материальные блага, полезные свойства которых осознаны и освоены людьми.

Отдельно в ГК говорится о безналичных денежных средствах и бездокументарных ценных бумагах как объектах гражданских прав. Они более не рассматриваются в качестве вещей. Как следует из определения ст. 128 ГК, они относятся к иному имуществу и, соответственно, могут также наследоваться.

Таким образом, в наследственном праве согласно комментируемой статье имущество понимается максимально широко — как комплекс, состоящий из актива (вещи, имущественные права) и пассива (имущественные обязанности, принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства). Другими словами, наследство представляет собой единство прав (актива) и долгов (пассива), принадлежащих наследодателю на день открытия наследства. В частности, в состав наследства может входить предприятие как имущественный комплекс, в состав которого входят вещи, имущественные права и обязанности.
В комментируемой статье особо подчеркивается, что не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК или другими законами.

Как было отмечено выше, нельзя отказаться от части наследства, особенно от долгов наследодателя. Если у него были крупные кредиты и обязательства, то стоит задуматься: «А нужно ли получать наследство?» Наследники отвечают перед кредиторами только в пределах полученной ими доли в наследственной массе. Но проблемы с выплатами могут значительно потрепать нервы.

Наследники солидарно отвечают перед кредиторами. А это значит, что кредиторы могут обратиться к любому из них за возмещением.

Кредиторы не могут требовать с наследников выплат, пока те только вступают в свои права. Поэтому для них велик риск истечения срока давности, так как они все это время продолжают течь. Поэтому они могут обратиться с иском в суд к наследственному имуществу (наследственной массе).

Особенности наследования долгов

Переходят вместе с наследством все долги умершего:

  • потребительские кредиты;
  • ипотека;
  • автокредиты;
  • кредиты под залог имущества;
  • кредитные карты;
  • долги по коммунальным платежам;
  • прочие финансовые обязательства.

При этом важно обратить внимание на несколько моментов:

  1. По кредитному договору очень часто заключается и страхование жизни заемщика. Согласно страховке долг должна в полном объеме возместить страховая компания, поэтому обращаться за прояснением нужно именно туда.
  2. После смерти заемщика соответствующая информация может не поступить в банк своевременно, в итоге на неоплаченную вовремя часть долга начнут начисляться штрафы, а в дом могут прийти коллекторы с требованием выплаты долга. По закону у наследника есть 6 месяцев для вступления в наследство. Соответственно, все свои права и обязанности по наследственной массе он начинает нести строго со дня вступления. Однако лучше предвидеть подобные случаи и вовремя передать в банк актуальную информацию о смерти.
  3. Срок давности по открытию дел о судебном взыскании долгов с наследников составляет 3 года – если они истекли, банк или другая организация не сможет даже начать судебный процесс.
  4. Если наследников несколько, они несут солидарную (общую) финансовую ответственность по оплате всех долгов, при этом учитывается их фактическая доля в наследственной массе (чтобы понять, что это такое, нужно разделить свою долю на общую сумму имущества).

Другой комментарий к статье 1112 ГК РФ

1. Статья 1112 определяет понятие и состав наследства. Наследство — имущество умершего (наследственное имущество, наследство) (п. 1 ст. 1110, ст. 1112 ГК), в его составе может быть всякое имущество — движимое и недвижимое (в том числе вещи, деньги, доли участия в организациях, ценные бумаги, имущественные права и обязанности). В состав наследства входит только то имущество, которое принадлежало наследодателю на день открытия наследства, т.е. наследодатель должен обладать соответствующими имущественными правами и обязанностями при жизни (ч. 1 ст. 1112).

Читайте также:  Ленинградцы не смогут купить алкоголь в «день детства»

Если умерший при жизни права на имущество не имел, напротив, именно смерть обусловила возникновение права, последнее не входит в состав наследства и даже если и переходит к другим лицам (в том числе из числа наследников), то не в порядке наследования, а по самостоятельному правовому основанию. Так, договор личного страхования считается заключенным в пользу застрахованного лица или указанного в договоре (и одобренного последним) выгодоприобретателя (п. 2 ст. 934 ГК). В случае смерти застрахованного лица и при отсутствии в договоре указания на выгодоприобретателя последним признаются наследники застрахованного лица, однако правовое основание получения ими страховой суммы — не наследование, а договор личного страхования.

Имущество, принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства, — имущество, в отношении которого он при жизни имел то или иное имущественное право: а) вещное (право собственности или иное вещное право в отношении предметов материального мира); б) обязательственное (в частности, вытекающее из договора право требования к должнику о совершении последним какого-либо действия); в) корпоративное (право членства в хозяйственном товариществе, обществе или кооперативе, которое, кстати, законодатель считает обязательственным, — абз. 2 п. 2 ст. 48 ГК); г) исключительное (т.е. право, обеспечивающее юридическую монополию на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, — ст. 1226, п. 3 ст. 1228, ст. ст. 1241, 1283 ГК); д) другое (например, вытекающее из трудового или пенсионного правоотношений право на получение начисленной, но не выплаченной зарплаты или пенсии — п. 3 ст. 1183 ГК). В этом же списке — прижизненные обязанности наследодателя перед другими лицами — кредиторами (ст. 1175 ГК). Если на день открытия наследства наследодатель имел в отношении имущества право собственности, такое имущество (вещи, в том числе деньги и ценные бумаги) входит в состав наследства и переходит к наследнику вместе с правом собственности, которое в силу права следования сопровождает данное имущество. Если на день открытия наследства наследодатель имел иное вещное право (например, пожизненного наследуемого владения участком — ст. 1181 ГК), права требования к должникам (в том числе безналичные деньги, бездокументарные ценные бумаги, другие требования), а также иные права, в состав наследства входят соответствующие права. Если же наследодатель сам был должником и имел кредиторов, в состав наследства входят соответствующие его обязанности перед кредиторами (см. п. 1 ст. 307 ГК).

2. Правило ч. 1 ст. 1112 подлежит распространительному толкованию: в состав наследства входят (и переходят к наследникам в порядке наследования) не только имущественные права, но и предоставленные законом возможности (дозволения), к осуществлению которых гражданин приступил, однако смерть воспрепятствовала получению конечного правового результата, в частности в виде вещного эффекта от фактического (незаконного) давностного владения чужой вещью (п. 3 ст. 234 ГК) или от приватизации жилья (п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 г. N 8 «О некоторых вопросах применения судами Закона РФ «О приватизации жилищного фонда Российской Федерации» (в ред. от 6 февраля 2007 г. N 6 // Бюллетень ВС. 1993. N 11). Возможно завещание такого имущества, которое завещатель может приобрести в будущем (ср. ч. 1 ст. 1120 с п. 2 ст. 455 ГК) и в отношении которого завещатель на момент совершения завещания может иметь какое-либо право или не иметь никаких прав. Так, может быть завещан пай в ЖСК, а также чужая квартира, которую завещатель намеревается купить. В первом случае наследуется пай (право участия в ЖСК — ст. 1177 ГК), трансформирующийся после полного его накопления в право собственности на квартиру (п. 4 ст. 218 ГК), во втором о наследовании можно говорить только при условии, если после совершения завещания и до дня открытия наследства завещатель приобретет соответствующее имущество, в противном случае последнее не наследуется за его отсутствием в составе наследства.

3. Правила ч. ч. 2 и 3 ст. 1112 называют три категории прав и обязанностей, которые не входят в состав наследства, а значит, и не могут переходить от умершего к наследникам, а если даже и переходят, то должны рассматриваться в качестве самостоятельного (иного, чем наследование) явления. Подробнее об этом см. далее.

(1) Имущественные права и обязанности, неразрывно связанные с личностью должника, со смертью гражданина прекращаются и не входят в состав наследства (ст. 418, ч. 2 ст. 1112 ГК). Прямо в связи с этим в ч. 2 ст. 1112 говорится о праве на алименты (подробнее об алиментных обязательствах и их субъектах см. раздел V СК), а также на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, — особо см. § 2 гл. 59 ГК (напротив, право на возмещение вреда, причиненного имуществу гражданина, входит в состав наследства и переходит к его наследникам). Если речь идет не о самом праве на получение алиментов (возмещение вреда), а о праве на конкретную сумму, подлежавшую выплате в качестве алиментов (возмещения вреда), т.е. не о субъективном праве на получение средств определенного рода, а о не реализованном умершим субъективном праве в отношении конкретной начисленной, но не выплаченной суммы, право на получение таких неполученных сумм имеют члены семьи умершего или его нетрудоспособные иждивенцы (ч. ч. 1, 2 ст. 1183 ГК) и только при отсутствии таковых или непредъявлении ими требований в установленный законом срок — наследники умершего (п. 3 ст. 1183 ГК). Есть и другие права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя. Так, поскольку деятельность по договору НИОКР (гл. 38 ГК) и авторского заказа (ст. 1288 ГК) связана с личностью творца, опыт и навыки которого могут быть исключительными, права и обязанности последнего по указанному договору не переходят к наследникам, заказчик не может требовать от них исполнения такого договора, а возникшее из него обязательство прекращается (ст. 418 ГК). А поскольку риск случайной невозможности исполнения такого договора обычно несет заказчик (п. 3 ст. 769 ГК), он не вправе требовать от наследников возврата предварительно уплаченного умершему автору гонорара.

(2) В состав наследства не входят права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускают ГК или другие законы (ч. 2 ст. 1112). Учитывая правило ч. 3 ст. 1112, имеются в виду имущественные права и обязанности умершего. Особенность формулировки и строгость соответствующих запретов могут быть различными.

(а) Иногда переход прав и обязанностей невозможен в принципе. Так, со смертью лица, выдавшего доверенность, или получателя доверенности последняя прекращается (подп. 6, 7 п. 1 ст. 188 ГК); договор поручения прекращается в случае смерти доверителя или поверенного, при этом в случае смерти поверенного обязанность его наследников сводится к извещению доверителя о прекращении договора поручения, принятию мер, необходимых для охраны имущества доверителя, и последующей его передаче доверителю (абз. 4 п. 1 ст. 977, ч. 1 ст. 979 ГК). Прекращение обязательства и невозможность правопреемства закон предусматривает и в других случаях (см. абз. 2 п. 2 ст. 596, ст. ст. 1002, 1010, абз. 4 п. 1 ст. 1024 ГК).

(б) Иногда невозможность перехода прав и обязанностей закон устанавливает диспозитивно (см. п. 1 ст. 581 с учетом п. 6 ст. 582, ст. 701, абз. 2 п. 1 ст. 1024 ГК). Параллельно известны случаи, когда переход прав и обязанностей в порядке наследственного правопреемства возможен, только: а) если он не исключен законом и договором (см. п. 2 ст. 581 с учетом п. 6 ст. 582, абз. 1 п. 2 ст. 617 ГК) или б) под условием (в частности, наличия у наследника необходимого статуса или его приобретения в указанный срок — см. п. 2 ст. 1038 ГК).

Определение наследственной массы, термины

Наследственная масса — это всё движимое и недвижимое имущество, а также права и обязанности наследодателя, принадлежавшие ему на законных основаниях на момент открытия наследственного дела.

Претендовать на наследство могут все родственники покойного, указанные в завещании или входящие в наследственную очередь. Обязательная часть выделяется супругу (е) покойного и только после этого распределяется все остальное имущество между наследниками.

Важный момент, в наследственную массу входят только законно оформленные права и обязанности. К примеру: денежные средства, поступившие на банковский счет после смерти, в состав наследства не входят.

Имущество, нажитое за годы совместной супружеской жизни, делится между мужем и женой поровну. Следовательно, после смерти одного из них, в наследование правопреемникам переходит только 1/2 общего имущества.

Имущественными правами считаются:

  • право собственности на личные вещи и предметы быта, мебель, аудио и видеотехника; переходит к наследникам, проживающим вместе с покойным не менее одного года до момента его смерти;
  • безналичные и наличные денежные средства, ценные бумаги, драгоценности, права по заключенным договорам, банковские вклады и кредиты, недополученная заработная плата, пенсия, проценты по депозиту;
  • доход от аренды оборудования, жилья, земельного участка;
  • все виды транспортных средств;
  • права интеллектуальной собственности, изобретения, программное обеспечение, произведения искусства.
Читайте также:  Для малообеспеченных семей с детьми

Наследникам необходимо понимать, что состав наследственной массы определяется именно на момент смерти наследодателя. До того времени человек может владеть любым имуществом, пользоваться им, совершать не запрещенные законом сделки. Например, продать/подарить квартиру.

Если сделка была совершена накануне гибели гражданина, то отчужденное имущество уже не входит в перечень наследства. Поэтому неважно, какие активы есть при жизни у человека. Отправной точкой считается смерть наследодателя.

Как быть, если человека признали умершим по решению суда? Данный факт порождает аналогичные правовые последствия. Единственная разница в дате смерти. Она может быть точной или предполагаемой (ст.1114 ГК РФ). Однако отсчет времени начинается с момента вступления процессуального акта в законную силу.

Налог на наследственную массу

Налог на наследственную массу не уплачивается, но существует обязанность уплаты госпошлины за услуги нотариуса по оформлению наследуемого имущества, которая зависит от стоимости собственности и категории лиц-наследников. По уплате налога есть исключения – это доходы, полученные в качестве гонорара за научные труды или литературные произведения, от продажи предметов искусства, полученные от изобретений умершего. Во всех указанных случаях уплачивается налог в размере 13% от размера полученного общего дохода.

Для близких родственников (детей, в т. ч. приемных, супругов, родителей, внуков, братьев, сестер) размер пошлины составляет 0,3% от стоимости оцененного имущества (или его доли), максимальная сумма – 100 000 рублей (подробнее в статье: определение долей в наследственном имуществе). Иные лица, выступающие в качестве наследников, оплачивают пошлину в размере 0,6% от стоимости и не более 1 млн. рублей.

  • несовершеннолетние;
  • ветераны, инвалиды ВОВ, герои СССР и РФ;
  • недееспособные независимо от возраста;
  • если наследодатель подвергался политическим репрессиям при жизни;
  • наследник проживал совместно с наследодателем;
  • при наследовании авторского гонорара, банковских депозитов, пенсии и иных выплат;
  • наследодатель погиб при исполнении воинского долга.

Пошлина оплачивается за услуги нотариуса. Иные расходы (оценка имущества, экспертиза) наследники платят пропорционально их долям.

Получение наследства – сделка безвозмездная. Это означает, что налог платить не нужно. Однако если в состав входят ценные бумаги, недвижимость, автотранспорт, придется потратиться на госпошлину. Чтобы определить размер взноса, наследственная квартира или дом оценивается. От стоимости берется 0,3%, если выгодополучатель – близкий родственник (муж, жена, сын, дочь, отец, мать). Все остальные наследники платят вдвое больше – 0,6%.

В этом случае при определении налогового сбора стоимость умножают на коэффициент 0,13. Результат соответствует стандартной ставке НДФЛ, установленной Федеральной Налоговой Службой. Нерезиденты РФ потратят 30% от оценочной стоимости проданного наследственного имущества. Налогообложение не распространяется на несовершеннолетних правопреемников.

По Налоговому кодексу России (ст. 217, п. 18) налог НДФЛ на имущество, полученное в составе наследства, не нужно платить, кроме наследования вознаграждений:

  • от патентов изобретений, промышленных образцов, полезных моделей;
  • от произведений литературы, науки и искусства.

А пошлина, рассчитываемая в виде процента от стоимости наследства, выплачивается, если в наследственный объем включена недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги и т.д.

Переход имущественных прав

Когда наследственная масса сформирована, ее разделяют между преемниками по завещанию или по закону. В первом случае круг претендентов и их доли определяются в соответствии с распоряжением умершего. Он может лишить законных наследников их долей, включив в завещание третьих лиц. Законодательство разрешает гражданам РФ отписывать свое имущество друзьям, знакомым и даже организациям. Завещатель имеет право наложить запрет на передачу собственности некоторым лицам, сделав их нежелательными наследниками.

Если же завещание отсутствует, то имущество делится между преемниками ближайшей очереди в равных частях. Законодательство предусматривает 8 очередей наследования, начиная от членов семьи, и заканчивая дальними родственниками.

Определенные трудности при распределении наследственной массы возникают в случае конфликта между самими наследниками. Например, отец отписал все свое имущество другу, ничего не оставив своей дочери. Она обращается в суд с целью оспорить завещание. На время судебного слушания наследственное дело замораживается.

В борьбе за наследство могут использоваться следующие методы:

  • восстановление пропущенных сроков (если преемник не успел вовремя подать документы нотариусу);
  • признание наследника недостойным;
  • оспаривание завещания;
  • исключение объекта из наследства;
  • требование перераспределить доли между претендентами и т. д.

Все вышеописанные ситуации требуют обращения в суд. Соответственно, процесс распределения наследственной массы между претендентами может откладываться на неопределенный срок.

Что входит в состав наследства?

В соответствии с п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании» в состав наследства входит принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, в частности:

  • вещи, включая деньги и ценные бумаги (ст. 128 ГК РФ);
  • имущественные права (в том числе права, вытекающие из договоров, заключенных наследодателем, если иное не предусмотрено законом или договором; исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации; права на получение присужденных наследодателю, но не полученных им денежных сумм);
  • имущественные обязанности, в том числе долги в пределах стоимости перешедшего к наследникам наследственного имущества (п. 1 ст. 1175 ГК РФ).

В соответствии со ст. 128 ГК РФ объектам гражданских прав относятся вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.

Как видно из определения ст. 128 ГК РФ, такие объекты гражданских прав как безналичные денежные средства и бездокументарные ценные бумаги относятся к иному имуществу и, соответственно, могут также наследоваться.

Такая разновидность наследственной массы, как бизнес, имеет ряд своих особенностей в плане передачи их от умершего владельца своему наследнику.

В плане законодательного регулирования понятия бизнес не прописано, поэтому невозможно наследовать фирму, ИП, ООО как таковое, т.е. целиком как единый объект. Соответственно, происходит передача частей этого имущества и/или доходов от его коммерческой деятельности:

  • участок земли, на котором расположен магазин, цех, предприятие и т.п.;
  • собственно магазин, цех, завод как объект недвижимости;
  • материальные ценности, находящиеся в этом объекте: товары, складские запасы, рабочее оборудование (средства производства);
  • товарные знаки, патенты, прочие объекты авторского права;
  • исключительное право использования названия (бренда) фирмы в коммерческих целях;
  • доля уставного капитала, которую имел умерший как один из основателей общества с ограниченной ответственностью (ООО) или акционерного общества (АО);
  • доходы, получаемые от коммерческой деятельности предприятия (если это напрямую указывается в завещании), а также доходы по ее акциям (дивиденды);
  • все финансовые обязательства компании (выплаты по зарплате, уплата налогов, взносов в страховые фонды, кредитные обязательства).

Поскольку в данном случае наследственная масса представляет собой сложный объект с точки зрения количества заинтересованных лиц, то и рисков возникает гораздо больше, чем при «обычном» наследовании:

  1. Если умерший был сам владельцем своей фирмы (ИП, ООО, АО), то за время вступления его в наследство (6 месяцев) другие заинтересованные лица могут документально и по факту принять все меры, чтобы его наследник не смог принимать важные решения по управлению компанией, а также совершить мошеннические действия по выводу средств через фиктивные депозиты, разделение имущества и т.п.
  2. В случае когда у фирмы несколько собственников, то ситуация еще сложнее, поскольку они имеют законные права и методы изменения ситуации в компании до такой степени, чтобы наследнику по факту досталось как можно меньше средств.
  3. Даже в благоприятном случае, когда между ключевыми лицами фирмы есть согласие, длительное отсутствие руководителя (6 месяцев) может негативно сказаться на ее экономическом положении.

Таким образом, наследование бизнеса предусматривает дополнительные издержки по экспертизе оценки имущества, оборудования, долей в капитале, а также более сложный процесс самого вступления в наследство в качестве нового руководителя компании.

В какой-то степени решить проблему можно несколькими способами:

  1. Заблаговременно составить юридически и экономически грамотное завещание – что именно из наследственной массы и кому достанется; такое завещание лучше составлять с помощью грамотных юристов.
  2. Заблаговременно привлекать предполагаемого наследника в дела компании, приобщать к своему бизнесу, менеджменту организации.
  3. Получить внутреннюю договоренность между ключевыми лицами по поводу возможного временного управляющего, который сменит основателя после его смерти.


Похожие записи:


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *