Термины и определения в наследственном праве
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Термины и определения в наследственном праве». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Понятие завещания пришло к нам из Древнего Рима. Именно этот способ распределения всех материальных благ, нажитых человеком в течение своей жизни, особенно культивировался древнеримским обществом. Так, в кодификацию Юстиниана (Corpus juris civilis) входили, кроме Институций (работы Гая, Ульпиана, Флорентина и Марциана) и собственно Кодекса Юстиниана (собрание императорских конституций), также Дигесты или Пандекты (собрание отрывков из сочинений 38 римских юристов от I века до нашей эры до IV века нашей эры). При составлении Дигест (Пандект) Трибониан (юрист VI века нашей эры) назвал пятую часть Дигест «De testamentis» — «О завещаниях», чем подчеркнул важность этого института права в общественной жизни и необходимость его законодательного урегулирования для всего государства в целом[36]36.
В РФ существуют два вида наследования: по завещанию и по закону.
1. По завещанию:
— согласно ст.1118 ГК РФ распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания;
— завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме;
— завещание должно быть совершено лично, также оно должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом;
— совершение завещания через представителя не допускается;
— совершения завещания двумя или более гражданами не допускается;
— завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства.
Наследниками по завещанию могут быть:
— наследники по закону, при этом завещатель не связан очередностью наследников и может завещать свое имущество наследникам третьей очереди при наличии наследников первой очереди;
— иные граждане, не входящие в круг наследников по закону, независимо от того, есть ли в живых кто-либо из числа законных наследников или нет;
— юридические лица, существующие на день открытия наследства;
— РФ, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.
2. По закону:
Наследование по закону применяется по остаточному принципу в тех случаях, когда:
— оно не изменено завещанием (ч.2 ст. 1111 ГК РФ);
— завещание не охватывает всего наследственного имущества (ч.2 ст. 1120 ГК РФ);
— завещание признано недействительным и нет действительного предшествующего завещания (ч. 3 ст. 1130, ст. 1131 ГК РФ);
— существуют лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве (ст. 1149ГК РФ);
— имущество умершего считается выморочным (ст. 1151 ГК РФ);
— наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной ст.ст. 1142-1145 и 1148 ГК РФ.
Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (ст. 1117 ГК РФ), либо лишены наследства (п. 1 ст. 1119 ГК РФ), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.
В подведении итога главы можно сделать следующие выводы.
Наследование представляет собой охраняемый законом порядок перехода после смерти гражданина (наследодателя) принадлежащих ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства. Наследование — приобретение имущества, оставшегося после смерти другого лица (наследодателя). Как правило, оформление наследства и наследственных прав и обязанностей представляет собой довольно длительный трудоемкий процесс, требующий определенных юридических знаний и временных затрат.
ГК РФ дает легальное определение наследования. Согласно ст. 1110 ГК РФ «При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК РФ не следует иное».
В РФ существуют два вида наследования: по завещанию и по закону.
Недостойные наследники — лица, не имеющие права наследовать. Круг этих лиц определен в статье 1117 ГК РФ, в частности, отстраняются от наследования как по завещанию, так и по закону лица, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать увеличению причитающихся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Таким образом, для признания кого-либо недостойным наследником достаточно одной попытки указанных выше действий.
В п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании» содержатся разъяснения некоторых вопросов, касающихся признания гражданина недостойным наследником и об отстранении его от наследования.
Что говорит судебная практика?
ВС РФ в определении №23-КГ18-5 от 15.01.2019 пришел к выводу, что если брак был признан недействительным, но во время судебных разбирательств вопрос о разделе совместно нажитого имущества не поднимался, то лицо не лишается права на долю в наследственной умершего супруга по «недействительному браку».
Суть дела заключалась в том, что истица обратилась в суд с требованием признать её права на квартиру и автомобиль (так называемая супружеская доля) в порядке наследственного правопреемства по закону. Однако ранее судебным решением брак этих лиц был признан недействительным, так как муж на момент регистрации данного брака уже был женат. Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования, приняв во внимание факт добросовестности супруги. Она не знала, что у её мужа уже был другой зарегистрированный брак. Следовательно, за супругой сохраняется право на супружескую долю на основании статьи 30 Семейного кодекса РФ.
Как в любой науке, отрасли или подотрасли права, выделяют основные понятия наследственного права. Они устанавливают и определяют терминологию, которой пользуются и теоретики, и практические специалисты. Среди основных понятий, конечно же, наследодатель и наследник. Именно эти лица являются основными субъектами, на регулирование действий которых направлено наследственное законодательство.
В понятийном аппарате присутствуют также структура права и его принципы, наследственные правоотношения и основания их возникновения, структура и источники права. При этом нужно помнить, что объективно наследственное право – это совокупность правовых норм, регулирующих специфические отношения, а наследственное право в субъективном смысле представляет собой право субъекта быть наследодателем и право быть призванным для получения материальных благ после смерти человека.
Что включают наследственные правоотношения
Отношения правопреемства, как предмет наследственного права, очень похожи на любые гражданско-правовые отношения. Они основаны на равенстве сторон и отсутствии административного подчинения. Однако есть некоторая особенность, отличающая этот вид взаимодействия от других: на момент существования наследственных правоотношений одна из сторон отсутствует по причине смерти.
При этом нельзя говорить о том, что при наследовании присутствует только одна из сторон, потому что воля одного из участников выражена, но ранее (путем составления завещания либо отказа от такового с решением оставить все на усмотрение закона). Подробности вы можете изучить под заголовком «Наследственные правоотношения».
Распределение наследственных активов между первоочередными преемниками
Законодательно установлено, что оставшиеся накопления делятся на всех представителей 1 очереди в равных долях. Но в зависимости от вида последователей и вида собственности могут приниматься и другие решения:
- Когда в числе претендентов есть супруг завещателя, сначала выделяется его доля в совместной супружеской собственности, так как она не делится, а остается в его владении. Другая часть, принадлежащая покойному, подлежит разделению остальными родственниками, в круг которых входит и оставшийся в живых супруг;
- Доля потомка, обладающего правомочиями представителя, делится между его последователями в равных частях. В зависимости от количества потомков будет устанавливаться и размер доли. Например, когда их двое каждый получит половину, трое – по 1/3 и т.д.;
Независимо от правил определения размера долей, установленных законодательно, преемники вправе сами определять последовательность распределения наследственной собственности и их величину путем заключения совместного соглашения.
Если согласия достичь не удается, раздел может быть осуществлен в судебном порядке.
- Неделимая собственность, представляющая вещи, которые невозможно поделить без принесения вреда для их целостности. Если такой объект передается в личное владение, то его может приобрести только один претендент. Такое действие влечет взыскание материальной компенсации в пользу иных участников процедуры;
- Личная собственность покойного. Ценности распределяются между преемниками в виде долевого, совместного и другого владения.
Источники наследственного права
Источники наследственного права представляют собой иерархическую систему нормативных актов, содержащих нормы наследственного права и регулирующих наследственные правоотношения.
Первоисточником наследственного права является Конституция РФ. Право наследования гарантируется ст. 35 Конституции РФ. Из данной статьи следует, что государством гарантируется переход права собственности от наследодателя к наследникам, если не по завещанию, то праву наследования в силу закона; право передавать в наследство любое принадлежащее наследодателю имущество; государством устанавливается ограничение свободы завещания посредством определения обязательной доли. Однако законом могут быть установлены ограничения свободы завещания имущества, принадлежащего наследодателю (имущество, ограниченное в гражданском обороте, а также изъятое из гражданского оборота).
Наследственные правоотношения также регулируются Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с нормами Конституции РФ. К данному виду источников относится:
- нормы Гражданского кодекса Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ГК РФ.);
- нормы Налогового кодекса Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (НК РФ);
- нормы Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (ЗК РФ);
- нормы Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-I, которые регулируют правила и порядок совершения завещания нотариусом;
- нормы законов об интеллектуальной собственности (невозможна передача права авторства на произведение в порядке наследования и т. д.);
- иные нормативные акты.
На практике при возникновении наследственных правоотношений немало возникает спорных ситуаций (неправильное толкование норм права, коллизии закона и др.). Для правильного разрешения вопросов, связанных с применением норм наследственного права, необходимо прибегать к разъяснениям Пленума Верховного суда, а также Конституционного суда. Не все авторы придерживаются точки зрения о том, что определения и постановления Верховного суда и Конституционного суда являются источниками наследственного права, так как суды не имеют права законодательной инициативы, т. е. постановления и определения не носят нормативный характер, а носят лишь рекомендательный и разъяснительный характер. Несмотря на то что многие авторы не считают разъяснения Верховного и Конституционного судов источниками наследственного права, они являются необходимым материалом при разрешении спорных ситуаций при применении норм наследственного права.
Основания для получения наследства
В российском наследственном законодательстве предусмотрено два правовых основания для того, чтобы получить наследство: в первом случае весь процесс регулируется согласно закону, в другом все решается на основе завещания (ст. 1111 ГК РФ). Однако же рассмотрение дела касаемо наследования может регулироваться законодательством даже в случаях наличия завещания. К примеру, наследники были лишены наследства законным путем, при этом сам наследодатель не вписал в завещании других законных наследников или других лиц, которые имеют право получить наследуемые вещи. После этого все имущество будет считаться выморочным – в обязательном порядке производится передача наследства в собственность РФ до момента законного рассмотрения дела.
Предпосылки открытия наследства – ситуация, которая приводит к возникновению наследственных правоотношений касаемо получения наследства (смерть наследодателя или предоставление документа, в котором человек является умершим).
Факт открытия наследства прямо связан с другими юридическими обстоятельствами, являющимися очень важными для наследников. Именно после открытия наследства определяется круг правовых наследников или лиц, которые, согласно завещанию, получили право на наследование той или определенной его части (согласно ст. 1156 ГК РФ это называется наследственной трансмиссией). В тот же момент наследственное имущество разделяется на объемы, которые указаны в документе, а также решаются все нотариальные действия, связанные с процессом принятия наследства либо же отказом от своей доли.
К отдельным категориям наследников по закону относятся дети и родители наследодателя, супруг наследодателя, родные братья и сестры наследодателя, другие наследники по закону, состоящие в родстве с наследодателем, пасынки, падчерицы, отчим и махеча наследодателя, усыновители и усыновленные.
Дети и родители наследодателя являются родственниками первой степени родства и входят в первую очередь наследников по закону. Права и обязанности родителей и детей, в том числе и право наследования, основываются на происхождении детей, удостоверенном в установленном законом порядке (СК РФ, Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»).
Дети являются наследниками первой очереди и призываются к наследованию, независимо от того, проживают ли родители вместе или состоят ли родители ребенка в зарегистрированном браке. В случае, когда ребенок является несовершеннолетним или нетрудоспособным, то необходимо нахождение ребенка на иждивении наследодателя для получения обязательной доли (ст. 1148, 1149 ГК РФ).
Если между родителями ребенка был расторгнут брак либо брак был признан недействительным, то это не влияет на право наследования, так как дети и родители наследуют друг после друга в качестве наследников первой очереди. Наследственные права детей, родившихся в браке, признанном впоследствии недействительным, или в течение 300 дней со дня признания брака недействительным, приравниваются к правам детей, родившихся в действительном браке (п. 3 ст. 30 и п. 2 ст. 48 СК РФ). К наследованию также призываются дети наследодателя, зачатые им при жизни и родившиеся живыми в течение 300 дней после его смерти (п. 2 ст. 48 СК РФ).
В случае, когда родитель либо родители были лишены родительских прав в отношении своих детей, то это в наследственном праве, также как и в семейном праве, имеет определенное юридическое значение. Так, ребенок, в отношении которого родитель либо родители лишены родительских прав, сохраняет право на получение наследства после смерти родителя (родителей) в качестве наследника первой очереди по закону при условии, что на момент открытия наследства ребенок не был усыновлен (п. 4 ст. 71 СК РФ). Если родитель лишен родительских прав и не был восстановлен в них ко дню открытия наследства, то он является недостойным наследником и не может наследовать по закону после смерти ребенка (п. 1 ст. 1117 ГК РФ).
Супруг наследодателя, наряду с родителями и детьми, входит в первую очередь наследников по закону. Супружество основано на браке, заключенном в органах загса, а права и обязанности супругов, в том числе право быть призванным к наследованию, возникают при условии и со дня государственной регистрации заключения брака (ст. 1, 1 °СК РФ). Доказательством брачных отношений между наследодателем и пережившим его супругом является свидетельство о заключении брака.
В случае признания брака недействительным лицо, состоявшее в таком браке с наследодателем, не входит в число наследников первой очереди по закону.
Расторжение брака между супругами, произведенное в установленном СК РФ порядке, лишает бывших супругов права наследовать друг после друга в качестве наследника первой очереди по закону.
Если же супруг вступил в новый брак после прекращения предыдущего брака (смерть супруга, объявление умершим супруга), то это обстоятельство не влияет на право пережившего супруга наследовать имущество умершего супруга в качестве наследника первой очереди. В этом случае доля умершего супруга в общем имуществе наследуется по общим правилам наследственного правопреемства.
Наличие брака имеет юридическое значение на момент открытия наследства и учитывается при определении объема всей наследственной массы. Доля умершего супруга в нажитом во время брака имуществе входит в состав наследства и переходит к его наследникам, а доля пережившего супруга в наследство не включается (ст. 1150 ГК РФ).
Однако необходимо отметить, что в соответствии с Основами законодательства РФ о нотариате предусмотрена выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе по заявлению пережившего супруга (ст. 75 Основ). В случае смерти одного из супругов свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов выдается нотариусом по месту открытия наследства по письменному заявлению пережившего супруга с извещением наследников, принявших наследство. Главная цель получения такого свидетельства заключается в том, чтобы определить долю пережившего супруга и выявить объем наследственного имущества.
Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов может быть выдано пережившему супругу на половину общего имущества, нажитого во время брака.
По письменному заявлению наследников, принявших наследство, и с согласия пережившего супруга в свидетельстве о праве собственности может быть определена и доля умершего супруга в общем имуществе.
Нотариус до выдачи свидетельства о праве собственности проверяет:
1) факт и дату смерти (по свидетельству о смерти);
2) наличие брачных отношений между заявителем и умершим (по свидетельству о браке);
3) право собственности на имущество, время его приобретения, факт приобретения его в браке (по правоустанавливающим документам);
4) отсутствие брачного контракта (переживший супруг должен указать в заявлении, что не был заключен между ним и умершим супругом договор об изменении режима общей совместной собственности на имущество, нажитое во время брака);
5) при наличии несовершеннолетних наследников согласие органов опеки и попечительства.
Нотариус не может отказать в выдаче свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе, даже если по документам не представляется возможным определить время приобретения имущества, но со стороны наследников не заявлено возражений против выдачи пережившему супругу данного свидетельства.
Если умерший супруг оставил завещание на все свое имущество пережившему супругу и лишил тем самым всех остальных наследников, то нет оснований требовать их согласия на определение доли супруга и их согласия на выдачу свидетельства о праве собственности.
Переживший супруг не может отказаться от своей доли в общем имуществе в пользу кого-либо из наследников и вправе получить свидетельство о праве собственности на причитающуюся долю в общем имуществе супругов, если умерший завещал ему все свое имущество, а на остальную часть имущества – свидетельство о праве на наследство по завещанию.
Если же документ устанавливает, что имущество супругов является общей долевой собственностью, то свидетельство о праве собственности не может быть выдано.
В случае возникновения спора между пережившим супругом и наследниками умершего супруга или его кредиторами супружеская доля в общем имуществе может быть определена в судебном порядке.
Имущество пережившего супруга и (или) его доля в общем имуществе могут быть определены и на основании брачного договора, заключенного между лицами, вступающими в брак или между супругами согласно семейному законодательству.
В случае когда лица не состояли в зарегистрированном браке, они супругами не признаются и друг после друга не наследуют. Имущество, приобретенное данными лицами, не признается совместной собственностью и, следовательно, при возникновении вопросов, связанных с разделом такого имущества, необходимо руководствоваться правилами ГК РФ о долевой собственности.
Что подразумевает собой наследование по закону?
Наследование по закону предусматривает наличие определенных категорий лиц (в основном, родственников), которые вправе претендовать на получение имущества наследодателя после его смерти. Такое основание для наследования применяется в том случае, если человек не успел или не захотел по каким-либо причинам оставить завещание. Помимо этого, нормами закона закреплена определенная последовательность призвания к наследованию категорий лиц, в зависимости от степени их родства с наследодателем. Так, самые близкие родственники наследуют в первую очередь, а в последнюю – те, кто находился у наследодателя на иждивении.
При этом отсутствие наследников каждой из предыдущих очередей делает возможным принятие наследства наследниками последующей очереди. Также если кто-либо из наследников отказывается принять наследственное имущество, то оно распределяется между оставшимися наследниками.
Если же отказываются от наследства сразу же все наследники в пределах одной очереди, это открывает возможности для оформления своих прав наследниками следующей очереди.
Гражданский кодекс закрепляет наличие 8 очередей наследования:
- первая – включает в себя самых близких родственников: одного из оставшихся супругов, родителей и детей, которые были рождены в законном браке;
- вторая – родные бабушки и дедушки, а также родные братья и сестры;
- третья – дяди и тети родные;
- четвертая – прабабушки и прадедушки;
- пятая – родные сестры и братья дедушек и бабушек, дети племянниц и племянников;
- шестая – двоюродные дяди и тети, внуки племянниц и племянников, дети двоюродных сестер и братьев;
- седьмая – мачеха, отчим, пасынок, падчерица;
- восьмая – включает в себя тех лиц, которые являлись иждивенцами наследодателя не менее года и являются нетрудоспособными на момент открытия наследства.
Наследование по завещанию покойного
Составление завещания относится к одностороннему виду сделок. А именно, человек использует свое право на распоряжение своим имуществом (движимым и недвижимым) и определяет, кому перейдет право собственности после его смерти. Юристы обозначает завещание, как:
Свободное выражение личной воли наследодателя о распоряжении своим имуществом.
Сделка по передаче прав – наследование, вступает в действие после смерти завещателя с момента официального открытия наследства.
Права завещателя до и после написания завещания:
- Распоряжаться уже имеющимся имуществом, бизнесом;
- Поставить условия для получения наследства (обучение, замужество, переезд и т.д.);
- Упомянуть в тексте завещания имущество, которое планируется к приобретению;
- Назначать любое лицо или организацию в качестве наследника;
- Упоминать от одного и более наследников;
- Лишить одного из близких родственников, наследников по закону, права на получение его имущества;
- Сохранять тайну завещания и обязать к ее охране нотариуса;
- Дополнить завещание;
- Отменить или переписать завещание при жизни без указания причины.
Завещание всегда составляется в письменной форме, лично наследодателем и в присутствии нотариуса, который обязан проверить документ и заверить его. Если участие нотариуса не будет задокументировано, то завещание будет признано недействительным.
Иногда допускается составление завещания в свободной форме, без присутствия нотариуса. Основания для этого указаны в тексте статьи 1129 Гражданского Кодекса РФ.
Граждпнское право.docx
Зарождение и развитие наследования идут рука об руку с имущественным и социальным расслоением общества, утверждением частной собственности на средства производства, появлением особых институтов, призванных оградить существующий порядок, который устраивает тех, в чьих руках находятся рычаги власти, от возможных посягательств [4; 19].
В реальной жизни люди порой совсем не задумываются о том, что наступает тот день и час, когда человек уходит из жизни, оставляя своим родным и близким наследство, а иногда и многие проблемы. Особенно остро встает вопрос о наследстве, если в наследственное имущество входят квартиры, жилые дома и иная недвижимость. Именно в этой ситуации возникает наибольшее количество споров между наследниками, а родственники довольно часто в процессе таких споров становятся врагами. Чтобы избежать подобного конфликта, необходимо знать основные положения наследования [3; 33].
Цель представленной контрольной работы – рассмотреть наследование.
В соответствии с определенной целью в данной работе были поставлены и решены следующие задачи:
— рассмотреть понятие и значение наследства;
— изучит виды наследства, рассмотреть в частности наследование по закону;
Актуальность — в условиях изменившейся экономической обстановки частная собственность имеет особый правовой статус, охрана которого требует особого правового регулирования.
Право наследования означает, прежде всего, гарантию для каждого гражданина свободно, по своему усмотрению распорядиться своим имуществом на случай смерти.
Данная тема детально проработана и широко освящена как в учебных пособиях, так и в периодических изданиях, в свете принятия части третьей ГК РФ. Характер данной темы может быть предложен для обсуждения на семинарских занятиях, лекциях, диспутах.
1. ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ НАСЛЕДОВАНИЯ
Под наследованием следует понимать переход прав и обязанностей умершего лица – наследодателя к его наследникам в соответствии с нормами наследственного права [1; 167].
Конкретизируя понятие наследования необходимо сразу же подчеркнуть два обстоятельства: во-первых, права и обязанности наследодателя переходят к наследникам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил Гражданского Кодекса не вытекает иное; во-вторых, к наследникам переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, переход которых в порядке наследования не допускается Гражданским Кодексом и другими законами либо противоречит самой природе этих прав и обязанностей.
В период первобытно-общинного строя, особенно на ранних этапах его развития, когда потребности людей и средства их удовлетворения были более чем скудными, наследование в современном его понимании еще не существовало просто потому, что наследовать было нечего. Конечно, и в тот период от отца к сыну переходили орудия охоты и рыбной ловли и т.п. Однако возникавшие при этом отношения регулировались не нормами права, которых еще не было, а многовековыми традициями и обычаями. Их соблюдение обеспечивалось не мерами государственного принуждения, а общественным мнением, в первую очередь авторитетом наиболее влиятельных членов рода (племени).
По мере того как хозяйство из присваивающего становится производящим, что сопровождается ростом имущественной обособленности отдельных семей и ослаблением родоплеменных связей вопрос о том, кому достанется имущество умершего, все настойчивее стучится в двери. В сущности, зарождение и наследования идут рука об руку с имущественным и социальным расслоением общества, утверждением частной собственности на средства производства, появлением особых институтов, призванных оградить существующий порядок, который устраивает тех, в чьих руках находятся рычаги власти, от возможных посягательств. Система этих институтов образует государство, которое всегда выполняло и выполняет по отношению к частной собственности и ее необходимому атрибуту – наследованию роль сторожевого пса.
Значение наследования состоит в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное им при жизни, воплощенное в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона к близким ему людям. Неукоснительное проведение этих начал обеспечивает интересы как самого наследодателя и его наследников, так и всех третьих лиц (должников и кредиторов наследодателя, фискальных служб и т.д.), для которых смерть наследодателя может повлечь те или иные последствия.
Все граждане РФ равны перед законом и имеют равные права в области наследственного права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношений к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также другим обстоятельствам.
Под наследованием понимается переход после смерти гражданина принадлежащего ему на праве личной собственности имущества, а также имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам.
Наследодателем признается лицо после смерти которого осуществляется наследственное правопреемство. Наследодателем могут быть любые граждане РФ, в том числе недееспособные или ограничено дееспособные и иностранные граждане, проживающие на территории Российской Федерации.
Наследниками являются лица, указанные в законе или в завещании, правопреемники наследодателя. Возможность стать наследником не зависит от состояния дееспособности лица и гражданства.
Наследство (наследственная масса, наследственное имущество) — это имущественные и некоторые личные неимущественные права и обязанности наследодателя, которые не прекращаются с его смертью, а как одно целое переходят к наследникам на основании норм наследственного права. В наследственную массу может входить только то имущество, которое принадлежало наследодателю на законных основаниях.
Наследство – не просто один из многочисленных юридических терминов, это – конкретное правовое понятие. Важно сразу четко определить, что понимают юристы под этим словом. Наследство – совокупность имущественных прав и обязанностей наследодателя, переходящих к другим лицам (наследникам) в порядке, установленном законом. Надо обратить внимание, что идет речь о совокупности не вещей, а имущественных прав и обязанностей.
Днём открытия наследства является день смерти гражданина. При объявлении наследодателя умершим днём открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. А в случае, когда днём смерти признан день его предполагаемой гибели — день смерти, указанный в решении суда.
Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.
Общее правило наследования несложно – в порядке наследования переходит все имущественные права и обязанности наследодателя за небольшими исключениями. Вступить в права наследования по законодательству России нужно в течение 6 месяцев после открытия наследства. Если же в течение шести месяцев наследник не заявил о своих правах по уважительной причине или если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства суд может восстановить срок наследования имущества. Также суд может восстановить срок наследования по причине болезни наследника или в связи с обстоятельствами, затрудняющими вступление в наследство.
К наследованию могут призываться физические лица, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (насцитурусы).
К наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нём юридические лица, существующие на день открытия наследства, Российская Федерация, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. К наследованию по закону призывается также Российская Федерация в порядке наследования выморочного имущества.
Если призванный наследник умирает до принятия наследства, то в соответствии с наследственной трансмиссией к наследованию призываются его наследники [ ].
Наследодатель – это лицо, чье имущество переходит в порядке наследования после его смерти.
Наследодателем может быть только физическое лицо, включая недееспособных и не достигших совершеннолетия граждан при форме наследования по закону, где основанием для наследования является факт смерти человека, а не волеизъявление.
Завещатель – наследодатель, сделавший при жизни завещательные распоряжения.
От возраста зависит не возможность перехода имущества к наследникам, а возможность оставлять завещание. В момент совершеннолетия возникает полная правоспособность человека. С 18 лет у него появляется возможность оставлять завещание. До наступления совершеннолетия лицо может быть наследодателем только по закону.
Оставлять завещание не имеют права граждане, лишенные дееспособности судом по причине психического расстройства.
Как вступить в наследство
Для того чтобы вступить в наследство, нужно подать заявление о таком намерении в нотариальную контору.
Государственная нотариальная контора или частный нотариус должны быть расположены в нотариальном округе, в котором умерший был постоянно зарегистрирован по месту жительства.
Если место жительства неизвестно, то наследственное дело следует открывать там, где находится основная часть имущества, входящего в наследственную массу (чаще всего таковыми является земля или недвижимость). Что такое наследственное имущество и что входит в его состав, можно узнать, проконсультировавшись с юристом или прочитав об этом ниже.
Нотариус рассмотрит поданные заявителем документы, установит родственные связи с умершим и определит очередность наследования. Также будет выявлена наследственная масса, то есть все имущество и имущественные права, принадлежавшие умершему на праве собственности. Закончится процесс вступления в наследство выдачей наследникам свидетельства о праве на наследство. Более подробно весь процесс описан нами в статье «Вступление в наследство».